有待各方展示智慧
蘋果在此案件中最大的失誤是,沒有找到中國商標(biāo)的實際擁有者。這種失誤,對于專業(yè)人士來說,簡直是不可原諒的。這背后最深層的原因,筆者認為是傲慢。如果蘋果對中國有足夠的重視,臺灣和大陸同時下手,何至如此。
蘋果在二審中提出,其與深圳唯冠屬于“表見代理”的關(guān)系。而表見代理,從其最根本的立法本意上看,是要保護在交易中最弱勢、根本無力獲取必要信息的一方。在從公共信息渠道都能輕易獲知中國商標(biāo)權(quán)屬以及相關(guān)主體之間法律關(guān)系的前提下,還提出“表見代理”的說法,這無疑讓人們認為財大氣粗、甚至目前看來無所不能的蘋果過于無知。
現(xiàn)在有觀點認為,二審判決應(yīng)降低蘋果將要承擔(dān)的法律后果。代表性觀點如下:
“(二審判決)可能的結(jié)果有二。第一:法院可以判允許蘋果使用iPad商標(biāo),但同時判蘋果需要支付深圳唯冠商標(biāo)使用費,當(dāng)然這一使用費要非常低廉,因為深圳唯冠對商標(biāo)美譽度沒有做出什么貢獻,蘋果使用之前,人們甚至不知道iPad商標(biāo),否則深圳唯冠就得到不正常的利益;第二,由于iPad有非常高的知名度,法院可以判iPad作為通用產(chǎn)品的描述性商標(biāo),注冊商標(biāo)作為通用名稱描述性使用,不存在商標(biāo)侵權(quán)。”
對此,筆者有不同看法。對于上述第一種結(jié)果,商標(biāo)沒有強制許可,在沒有雙方當(dāng)事人達成協(xié)議的前提下,法院根本無權(quán)判定允許蘋果使用“iPad”商標(biāo),更無權(quán)確定商標(biāo)使用費的具體數(shù)額。退一步說,就算法院有權(quán)確定商標(biāo)的使用費,“這一使用費要非常低廉”的理由也根本不成立。真如所言的話,為什么蘋果在沒有將iPad產(chǎn)品推出市場之前,要費盡心力去取得相應(yīng)商標(biāo)呢?就算一個從來沒有使用過的商標(biāo),其標(biāo)識本身往往也凝結(jié)了申請人大量的智力活動,例如,美孚石油為了確定 “EXXOX”商標(biāo)這幾個字母組合,就花費了超過1億美元。
第二種結(jié)果則犯了嚴(yán)重的邏輯錯誤!癷Pad有非常高的知名度”的取得,恰恰是基于對深圳唯冠的商標(biāo)專用權(quán)的嚴(yán)重侵害。
法院堅守法律原則才是最大的審判智慧。真正需要考驗的是,在中國法律框架下,蘋果和深圳唯冠及其債權(quán)人的商業(yè)智慧。而且,只有在明確的法律制度下,真正的商業(yè)智慧才會顯現(xiàn)。